動態(tài)與觀點
- 引 言 -
《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第三條規(guī)定了三種商標使用許可類型:獨占使用許可、排他使用許可和普通使用許可。
其中,獨占使用許可指商標注冊人將其注冊商標僅許可一個被許可人使用,商標注冊人依約定不得使用該注冊商標的一種使用許可方式。
但是,在商業(yè)活動中,一些商業(yè)主體并沒有嚴格按照上述司法解釋中規(guī)定的專用名詞來進行約定,而是使用了“獨家使用許可”之類的非法律概念。
那么,問題和爭議就出現(xiàn)了,商標的“獨家使用許可”是否等同于上述司法解釋中規(guī)定的“獨占使用許可”,商標的“獨家使用許可”是否可以排除商標注冊人自己使用其注冊商標的權(quán)利?
- 探 討 -
先舉個例子:
A公司享有某注冊商標的專用權(quán),A公司許可B公司“獨家使用”其該注冊商標。
在“獨家使用”期間,A公司自己也對該注冊商標進行使用,生產(chǎn)、銷售該注冊商標商品。B公司提出異議,認為A公司違反了“獨家使用”的約定。
但A公司認為,“獨家使用”不等于商標法中的“獨占使用”,“獨家使用”的約定并未排除商標權(quán)利人自己使用商標的權(quán)利。爭議由此而起。
著作權(quán)法領(lǐng)域的觀點
關(guān)于上述問題,商標法及其司法解釋中并無明確規(guī)定。而與商標法同屬知識產(chǎn)權(quán)法律范疇的著作權(quán)法領(lǐng)域,有規(guī)范性文件規(guī)定了該問題,值得參考。
《北京市高級人民法院侵害著作權(quán)案件審理指南》1.7規(guī)定:“合同約定授予專有使用權(quán)的,可以直接認定被許可使用人在合同約定的范圍內(nèi)有權(quán)禁止著作權(quán)人使用作品,但有相反證據(jù)的除外。合同中使用‘獨家使用權(quán)’等類似表述的,可以根據(jù)合同有關(guān)條款、合同目的、交易習(xí)慣等,結(jié)合在案證據(jù)認定是否屬于專有使用權(quán)。”
該規(guī)定說明,北京市高級人民法院認為,在著作權(quán)案件中,“獨家使用權(quán)”不能直接推定等同于“專有使用權(quán)”(即商標法中的“獨占使用權(quán)”),而要結(jié)合合同有關(guān)條款、目的、交易習(xí)慣、在案證據(jù)等綜合判斷獨家許可的被許可人是否可以禁止著作權(quán)人使用相關(guān)作品。
而上海市第二中級人民法院某法官在《如何判斷著作權(quán)案中的“獨家使用權(quán)”》一文(發(fā)表于《人民法院報》)中提出:“對此,有一種觀點認為,合同約定授予‘獨家使用權(quán)’或者‘專有使用權(quán)’的,如無相反證據(jù),應(yīng)視為被許可使用人獲得了‘獨占許可’。筆者不贊同這種觀點。筆者認為,對于此種情況,如無相反證據(jù)或事實,應(yīng)視為被許可使用人僅獲得了‘排他許可’?!边@反映了部分法官的觀點。
該法官的觀點和上述審理指南的規(guī)定在基本觀點上是相同的,即均認為著作權(quán)的“獨家使用”不能直接推定等同于“專有使用”,只是在推定的證明責(zé)任上,審理指南的規(guī)定似乎更為持中(結(jié)合約定的情況綜合判斷是否屬于專有許可),而該法官的傾向更為明確(如無相反證據(jù),則推定為排他許可)。
商標法領(lǐng)域的裁判觀點
但是,在商標法的司法實踐中,似乎并未采用和上述著作權(quán)法領(lǐng)域相同的觀點,而是傾向于認為商標的“獨家使用許可”就等同于“獨占使用許可”。
上海市高級人民法院第(2014)滬高民三(知)終字第117號判決書認定:“所謂‘獨’,即單一、唯一之義,上述合同中所謂獨家使用,指涉案商標只能由被許可人帕弗洛公司使用,他人包括商標權(quán)人畢加索公司在內(nèi)均不得使用,此種使用方式符合《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第三條對獨占使用許可的定義,藝想公司所稱的‘獨家’不同于‘獨占’之理由,難以成立。”
此案說明,上海市高級人民法院認為“獨家使用”即“獨占使用”。而該案被最高人民法院評選為“典型案例”。
河北省承德市中級人民法院第(2018)冀08民初121號民事判決書認定:“2017年8月24日原告(乙方)、被告(甲方)雙方簽訂了《店鋪轉(zhuǎn)讓合同及品牌使用權(quán)細則》,約定:甲方將靜子禮服定制店以及‘靜子’品牌在承德市范圍內(nèi)的獨家經(jīng)營權(quán)、使用權(quán)、銷售權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方……本院認為……被告在合同履行期間,違反合同約定,使用涉案注冊商標,構(gòu)成違約……”
該案例中,《店鋪轉(zhuǎn)讓合同及品牌使用權(quán)細則》中約定的許可類型為“獨家”,而法院認為商標權(quán)利人自己使用涉案注冊商標的行為構(gòu)成違約,說明該法院也認為“獨家許可”等同于“獨占許可”,商標注冊人依約定不得使用該商標。
由此可見,在商標司法領(lǐng)域,主流的裁判觀點應(yīng)當(dāng)是商標的“獨家使用許可”等同于“獨占使用許可”。
商標法和著作權(quán)法領(lǐng)域?qū)τ凇蔼毤沂褂谩焙x理解不同的原因
商標法領(lǐng)域和著作權(quán)法領(lǐng)域?qū)τ凇蔼毤沂褂谩钡暮x理解之所以存在差異,筆者認為可能是基于以下三個原因。
第一個原因
商標法中對于“可以排除權(quán)利人的使用許可”類型所使用的法律稱謂是“獨占使用”,而在著作權(quán)法中,所使用的法律稱謂是“專用使用”。
從文義解釋的角度,將“獨家使用”解釋為商標法中的“獨占使用”的同義詞,更為順理成章。
如上述第(2014)滬高民三(知)終字第117號判決書的認定:“所謂‘獨’,即單一、唯一之義,上述合同中所謂獨家使用,指涉案商標只能由被許可人帕弗洛公司使用,他人包括商標權(quán)人畢加索公司在內(nèi)均不得使用?!?/p>
而將“獨家使用”直接解釋為著作權(quán)法中的“專有使用”,在文義解釋上確實存在一定的障礙。
第二個原因
著作權(quán)是人身權(quán)和財產(chǎn)權(quán)的集合,而商標權(quán)則是單純的財產(chǎn)性權(quán)利。在傳統(tǒng)的大陸法系,則更為強調(diào)著作權(quán)的人身屬性,甚至將作品稱為作者的“孩子”,是作者人格權(quán)利的延伸。
由于著作權(quán)具有人身權(quán)的屬性,法律可能更傾向于維護著作權(quán)人的權(quán)利,通常認為,除非權(quán)利人明確書面授權(quán),否則,應(yīng)當(dāng)認為著作權(quán)人保留了相關(guān)權(quán)利。
而商標權(quán)作為純粹的財產(chǎn)權(quán)利,法律可能更傾向于維護交易安全,在約定不明的情況下,傾向于做出有利于被許可人的推定。這或許是造成對“獨家使用”的理解不同的內(nèi)在原因。
第三個原因
作品價值的實現(xiàn)有賴于廣泛傳播,法律制度的設(shè)計自然是鼓勵作品盡可能廣泛傳播。
而商標價值的實現(xiàn)則不然,甚至基于避免公眾混淆誤認的考慮,商標使用主體并非越多越好。
因而,在沒有明確約定的情況下,司法機關(guān)更加傾向于認為“獨家使用”并未排除著作權(quán)人使用作品的權(quán)利,但是卻排除了商標權(quán)人使用商標的權(quán)利,這也是符合這兩類權(quán)利的價值取向的。
- 結(jié) 語 -
關(guān)于“獨家使用”是否就等同于“獨占使用”,在法律層面尚無明確的認定。建議商業(yè)主體在簽署相關(guān)協(xié)議時使用規(guī)范的“獨占使用許可”或“專有使用許可”的表述,并明確說明許可人自己是否可以使用,以避免不必要的糾紛。
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